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商标注册代理公司都应该具有哪些优势?

作者:北京百庆知识产权代理有限公司 时间:2023-10-01 08:56:40

一、认识分类表:

1、规范名称《类似商品和服务区分表》,国际通用,北京商标注册必备工具书。

2、分为商品(1-34共34个大类)和服务(35-45共11个大类)两大部分,共45个类别。

3、类别下面又分为若干群组(如3006,第三十类第6群组),群组下面又分为若干项目(如饼干300016,酱油3000179)。

4、有的群组后面附有注,内容是提醒本类别群组某些项目与其他类别群组某些项目类似,构成跨类别类似商品。

二、注册商标选定商品或服务规则、技巧:

1、申请商标注册必须严格按照该分类表选择注册商品或服务项目(以下简称项目),申报超出分类表已有项目的必须一并提交300字左右的商品说明,由国家局依职权判定属于哪个类别、群组以及是否可以获准注册。

2、实行一标一类一申请,一个申请一个基本费用下限选10个商品或服务项目,超过10项以外的按个另行加收费。

3、申请人计划在什么项目上使用注册商标(简称使用注册),就应该选定什么项目,在非核准注册项目上使用商标,不得标注注册商标标记(R),不作为注册商标予以保护。

4、一个群组选定一个项目后,一旦获准注册,他人在同群组任何项目上均不能注册相同或近似商标,同理,注册人计划在同群组其他项目上使用注册商标,需另行提出注册申请,核准注册后方可作为注册商标使用。

5、商标审查只考察同类别或类似商品上有没有相同或近似商标,因此,不同的类别,不同的申请人可以申请注册相同或近似商标。

6、同5,同一类别不同的群组,不同申请人可以申请注册相同或近似商标。

7、申请人如果是为了防止他人在某群组上注册与自己商标相同或近似的商标,而不是为了实际使用商标,可在该群组选定一个代表性项目(名称与群组标题最为接近,简称保护注册)。

8、对于注中提醒的不同类别或同类别不同群组类似商品,是可以获得跨类别或跨群组保护的,即两项目不在一个类别,或不在一个群组,但只要任何一个项目核准注册,则另一类别或同类别另一群组的类似项目,他人也不能注册相同或近似商标。

在申请专利时正在保护专利权。如果其他人未经许可不使用您的专利,则将支付一定的罚款。负责。专利申请人在享受什么类型的专利许可?专利许可是专利权人允许他人根据专利许可合同实施专利并获得权利的系统。通过签署专利许可合同进行的交易通常称为许可交易。通常有五种情况。我们来看看专利申请人五种情况吧!

1、共同专利申请人;指共同申请专利的个人和个人。有单位或单位和单位。在联合申请人中,如果事先有合同协议,则应当处理合同。

2、非服务性发明的发明人或其合法权利的继承人所谓的合法继承人是指由于发明人的死亡而由其合法继承人继承的专利申请权。

3、法定受让人非服务性发明的发明人或服务发明单元自愿将发明专利申请权转让给支付或支付发明的人或单位。

4、创建服务发明的法人单位对于服务发明,申请专利的权利属于该单位。

5、外国人的专利申请资格外国人包括外国公民和外国法人。为促进国际经济技术交流,引进国外先进科学技术,中国《专利法》采用国际通用原则,并在专利申请中对外国人作出如下规定。

不可以私自、擅自将国人(即使是自己的)的专利拿到国外申请专利!一般要求首先在国内申请专利。

可以参考《专利法》

第二十条“中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当先向国务院专利行政部门申请专利,委托其指定的专利代理机构办理,并遵守本法第四条的规定。”

及第四条“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,按照国家有关规定办理。”

另外,说实话,上面回答认为:“只要在中国取得了专利权,就依法享有优先权,可以自动获得该国的专利保护了!”,这种理解是完全错误的!!!!!!

准确的把握“国内专利如何获得外国保护”,目前可以通过两种途径来进行:

1.我国加入PCT之前,只能按《保护工业产权巴黎公约》向外国提出专利申请;既按照巴黎公约第四条的规定,已经在该联盟的一个国家正式提出申请专利、实用新型注册、外观设计注册或北京商标注册的任何人,或其权利继承人,在其他国家就相关内容再次提出申请时,可以自在先申请提出之日起12个月(对发明专利和实用新型申请)或6个月(对外观设计申请)内应享有优先权。简单了说就是,给你一个6~12个月的优先权期!但是,在这个优先权期内你仍然需要到外国去进行申请,而不是所谓的“自动获得他国的专利保护了”!!因为,专利的一个特性就是“地域性”。

2.在我国加入PCT之后,申请人也可以利用PCT途径提出国际申请。当申请人希望以一项发明创造得到多个国家(一般在5个国家以上)保护时,利用PCT途径是不错的选择。因为通过PCT途径仅需向中国专利局提出一份国际申请,而免除了分别向每一个国家提出国家申请的麻烦。

有些企业老板会说:我这个公司最值钱的就是我的无形资产。我有时候会问:在哪里呢?拿来我看。

经常有朋友问:我写了一篇文章,但是署名是笔名,现在别人用了,我怎么说这是我写的?

类似的问题很多,反映出一个问题:很多人不知道怎么证明自己有知识产权。

证明房子是自己的,可以把房产本拿出来,上面有登记;证明电脑是自己的,很简单,手里拿着呢或者在自己的管控之下;证明电冰箱是自己的,电冰箱就在家里放着呢。这些东西证明归谁所有相对比较简单,但是要证明一本书的著作权是自己的,怎么办?要证明这个商标是自己的,怎么办?因为知识产权属于无体(或者“无形”)财产,不能拿在手里,也不能独自占有。国家就规定了登记和注册制度来解决这个问题。

登记或者注册,都是由政府部门或者政府部门授权的单位进行的登记在册并公之于众的程序。因为知识产权(商标、专利、著作权)的客体不像有形物体一样可以看得见、摸得着,并且只存续与一个空间,可以在外在形态上把握。知识产权被称为一种无形财产,可复制性是其特征之一。一个电脑,占有它拿在手里就可以了。但是一篇文章,拿在手里不能占有它,因为可以同时有其他人在阅读、使用。所以,就需要一个登记或者注册的程序,把权利人公之于众,让大家都知道是谁创造的,使用的话应该经过谁的同意。

但是,著作权、商标、专利特性不同,适用登记与注册的程序不同,登记和注册起的作用也不同。

著作权的产生不用登记,作品完成之日起就自动取得著作权。但是,为了固定著作权的权属可以到国家指定的单位进行登记。所以,登记不是著作权产生的必经程序,只是起到固定证据和公示的作用。

商标分为注册商标与未注册商标。经过注册的商标根据法律的规定在商品和服务中可以使用,未注册的商标也可以在商品和服务中使用。但是,商标经过注册首先可以保证商标是符合法律规定的;其次已经注册的商标在一般情况下是可以排斥未注册商标的使用的,即如果在相同种类上的两个相同或者相似商标,一般是未注册商标不能再使用,注册商标可以阻止未注册商标的使用。所以,北京商标注册也不是商标权产生的必经程序。但是商标经过注册程序可以保证商标符合法律的规定,而且注册商标与未注册商标相冲突时,一般注册商标会被优先保护。

专利必须进行申请、批准程序。专利分为发明、实用新型、外观设计,都属于技术方案。一项新的技术方案如果想得到专利法的保护必须经过申请、批准程序。只有国家授权该项技术方案为专利,才能取得专利权。所以,官方审查和批准、公告程序是获得专利权的必经程序。当然,如果某项技术方案没有申请专利,而是作为技术秘密保护也是可以得到法律保护的,但是不能得到专利法的保护,该项技术也不是专利了。

所以,假如企业说我这个公司最值钱的就是无形资产,它应该拿出来各种登记、注册的证书来证明这个问题,而非只是拿出电脑来指着里面的东西说:看,这就是我的无形资产。


 

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